Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Результат поиска
Наименование:
дипломная работа Основания и порядок приобретения наследства по законодательству РФ
Информация:
Тип работы: дипломная работа.
Добавлен: 25.04.2014.
Год: 2013.
Страниц: 39.
Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%
Описание (план):
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Наследование – необходимый
и важный институт гражданского права,
поэтому гарантия права наследования
имущества, составляющего частную
собственность физического лица,
установлена ч. 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации1.
Реализация права наследования
позволяет обеспечить переход имущества,
принадлежащего умершему гражданину,
к другим лицам.
Право на принятие наследства
является субъективным гражданским
правом, содержание которого сводится
к закрепленной за наследником альтернативной
возможности принять наследство или отказаться
от него.
Принятие наследства
представляет собой волевой и
осознанный акт наследника по закону
или завещанию, в результате которого
он замещает наследодателя во всей
совокупности имущественных прав и обязанностей,
иных имущественных состояний, участником
которых при жизни был наследодатель.
Принятием наследства обеспечивается
достижение результата наследования,
т.е. переход к наследникам всей наследственной
массы.
Принятие наследства является правовым средством,
используемым в этом процессе и предназначенным
для приобретения наследства, поэтому
как правомочие оно входит в состав субъективного
наследственного права наследования,
а как фактический акт является сделкой,
т.е. действием, порождающим правовые последствия.
В настоящее время
является актуальным изучение и анализ проблем, связанных
с принятием наследства в гражданском
праве. Сделать это, невозможно не обращаясь
к действующему законодательству, а также
к законам, утратившим юридическую силу,
но представляющим научный интерес. Примеры
из судебной практики по делам о принятии
наследства и отказа от наследства, ярко
иллюстрируют процессуальный аспект возникновения,
изменения и прекращения данного юридического
факта.
Все вышеизложенное явно свидетельствует об
актуальности избранной темы исследования
в выпускной квалификационной работе.
Цель выпускной квалификационной
работы – проанализировать аспекты правового
регулирования принятия наследства, выявить
проблемы и предложить пути их решения.
В соответствии с целью исследования
выпускной квалификационной в работе
были поставлены следующие задачи:
- проанализировать
понятие и правовую природу
принятия наследства;
- рассмотреть способы и сроки принятия наследства;
- проанализировать вопросы
перехода права на принятие наследства;
- определить ответственность наследников по долгам
наследодателя;
- проанализировать аспекты
раздела наследства;
- рассмотреть порядок
оформления наследственных прав.
Объект исследования
– общественные отношения в сфере правового
регулирования принятия наследства.
Предмет исследования
– правовые нормы в сфере
регулирования принятия наследства, научная и учебная
литература, нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере наследования,
такие как Гражданский кодекс РФ, Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Семейный
кодекс РФ и др., а также обзоры и материалы
судебной практики по делам о наследовании,
в том числе по Удмуртской Республике.
Методологической основой
исследования является общенаучный (диалектический)
метод познания объективной действительности.
Использовались также иные методы исследования:
формально-логически , технико-юридический,
сравнительно–правов й, системно–структурный
и др.
Теоретической основой
работы являются научные труды таких ученых-цивилистов
как Антимонов Б.С., Граве К.А., Барщевский
М.Ю., Власов Ю.Н., Сергеев А.П., Толстой Ю.К.,
Суханов Е.А., Гущин В.В., Долинская В.В.,
Мейер Д.И., Никитюк П.С., Покровский И.А.,
Скрипилев Е.А., Серебровский В. И.и др.
Выпускная квалификационная работа состоит
из двух логически связанных между собой
глав, введения и заключения.
Глава
1. Понятие, способы и сроки принятия
наследства
§ 1. Понятие
и правовая природа принятия наследства
Согласно ст. 1152 Гражданского кодекса
РФ2, принятие наследства представляет собой
одностороннюю сделку по вступлению в
права наследования. Для принятия наследства
необходимы определенные законом основания.
ГК РФ предусматривает несколько оснований
для принятий наследства.
Как и римском частном праве, наследование в Российской Федерации
осуществляется по завещанию и по закону
(ст. 111 ГК). Это не просто перестановка
слов по сравнению с ГК РСФСР 1964 года,
где наследование осуществлялось "по
закону и по завещанию" (ст. 527 ГК РСФСР3). Важнейшие принципы частного права
- неприкосновенность собственности, недопустимость
произвольного вмешательства в частные
дела (ст. 1 ГК), с которыми перекликается
такой элемент метода гражданского права,
как автономия воли4. "Граждане (физические лица) ... приобретают
и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе" (п. 2
ст. 1 ГК). Право наследовать и завещать
имущество входит в содержание правоспособности
гражданина (ст. 18 ГК), которая, по общему
правилу, не подлежит ограничению (ст.
22 ГК). "Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других
лиц..." (п. 2 ст. 209 ГК). "Гражданские
права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства" (п. 2 ст. 1 ГК). К этим основаниям
ограничения гражданских прав, воли участников
гражданских правоотношений можно добавить
целевое назначение используемого блага,
охрану окружающей среды, природы и культурных
ценностей5.
Но при всех общих
и частных пределах осуществления субъективных
прав современное отечественное гражданское
законодательство пока еще стремится
к пирамиде, в виде которой еще древние
греки представляли правовое государство
и на вершине которой - человек с его волей.
В отношении же наследования по закону
действует остаточный принцип: "имеет
место, когда и насколько оно не изменено
завещанием" (ст. 111 ГК)6.
Иные случаи наследования по закону сводятся
к отсутствию наследников по завещанию,
в том числе отсутствию у них права наследовать,
отстранению их от наследования (ст. 1117
ГК), непринятию ими наследства, их отказу
от наследства (статьи 1141, 1157 ГК), а также
к праву на обязательную долю в наследстве
(ст. 1149 ГК), к наследственной трансмиссии
(ст. 1156 ГК), к наследованию выморочного
имущества (ст. 1151 ГК).
При призвании наследника
к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону
или в порядке наследственной
трансмиссии и в результате открытия
наследства и т.п.) наследник может
принять наследство, причитающееся ему по одному из этих
оснований, по нескольким из них или по
всем основаниям.
Подобного положения
в ранее действовавшем законодательстве
не существовало7. К сожалению, следует отметить, что приведенная
формулировка закона однозначно не может
быть признана корректной. Уже само по
себе введенное ч. 2 ст. 1152 ГК РФ понятие
множественности оснований наследования,
на наш взгляд, противоречит ст. 111 ГК
РФ, которой установлено только два основания
наследования: по завещанию и по закону.
Данный перечень является исчерпывающим,
никаких иных оснований наследования
не существует. Например, не допускается
наследование по договору; не может быть
учтено при оформлении наследственных
прав намерение наследодателя передать
наследнику имущество, если последний
документ не может быть признан завещанием,
и т.п.
Нечеткая формулировка
статьи на практике привела
к неправильному пониманию принципа
принятия наследства и отказа
от наследства. Так, достаточно
часто встречаются ситуации, при
которых наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве,
изъявляет нотариусу желание отказаться
от наследования по закону на имущество,
оставшееся незавещанным, но при этом
принять наследство в порядке ст. 1149 ГК
РФ и, таким образом, получить в качестве
обязательной доли часть завещанного
имущества, полагая, что наследование
по закону и наследование обязательной
доли - разные основания наследования.
Это возникает в случаях, когда незавещанным
остается имущество, не представляющее
особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись
с фактом существования множественности
оснований наследования, следует признать
правомерность изложенной позиции. Однако
с этим невозможно согласиться хотя бы
потому, что предложенный порядок оформления
наследственных прав противоречил бы
самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право
на обязательную долю в наследстве удовлетворяется
в первую очередь из оставшейся незавещанной
части наследственного имущества.
Наследование в
порядке ст. 1149 ГК РФ является
наследованием по закону, поэтому
наследник, принимающий наследство в виде обязательной
доли, не может отказаться от наследования
по закону имущества, оставшегося незавещанным8.
Несовершенство формулировки
абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ может быть
устранено только путем внесения
в статью соответствующих изменений.
Не допускается принятие
наследства под условием или с
оговорками, например, нельзя принять
одну часть наследства, а от другой
отказаться (за исключением призвания
наследника к наследованию по разным
основаниям); нельзя принять наследство,
но не принять на себя долги наследодателя,
и т.п.
Принятие наследства
одним или несколькими наследниками
не означает принятия наследства остальными
наследниками9.
В соответствии с п. 4 ст.
1152 ГК РФ процедуре принятия наследства
придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права наследника
на наследственное имущество, когда такое
право подлежит государственной регистрации.
Следует упомянуть, что
имеют место ситуации, когда наследник,
получив свидетельство о праве
на наследство, умер, не успев зарегистрировать
свои права в установленном законом
порядке. Зачастую нотариусы отказывают
наследникам такого гражданина в выдаче свидетельства
о праве на наследство на имущество, право
на которое у него самого при жизни не
было зарегистрировано. Неправильно полагая,
что у самого наследодателя право собственности
на имущество при жизни не возникло, нотариусы
рекомендуют наследникам обратиться в
суд для решения вопроса о включении такого
имущества в состав наследства. Названную
позицию нельзя признать правомерной.
Свидетельство о праве на наследство является
не правоустанавливающим а всего лишь
правоподтверждающим документом (более
того, получение его- это право, а не обязанность
наследника). Поскольку право наследника
на наследственное имущество в силу закона
возникло со дня открытия наследства независимо
от факта и момента государственной регистрации,
отказать в выдаче свидетельства о праве
на наследство на такое имущество нельзя.
Предмета судебного иска в данном случае
не имеется.
§ 2. Способы
принятия наследства
Первый способ принятия
наследства – это формальный способ.
Формальное принятие
наследства осуществляется подачей по месту открытия
наследства нотариусу или уполномоченному
в соответствии с законом выдавать свидетельства
о праве на наследство должностному лицу
заявления наследника о принятии наследства
либо заявления наследника о выдаче свидетельства
о праве на наследство10.
Гражданский кодекс РФ предусматривает,
что правила, установленные гражданским
законодательством, применяются к
отношениям с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц
(ст. 2 ГК РФ)11.
Признается, что наследник принял наследство,
когда он фактически вступил во владение
наследственным имуществом или когда
он подал нотариальному органу по месту
открытия наследства заявление о принятии
наследства. При этом закон устанавливает
единый для всех порядок принятия наследства.
Если заявление наследника
передается нотариусу другим лицом
или пересылается по почте, подпись
наследника на заявлении должна быть
засвидетельствована нотариусом или
должностным лицом, уполномоченным
совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного самоуправления
или консульского учреждения, если это
право предоставлено им федеральным законом).
Приравниваются к нотариально
засвидетельствованны (п. 1 ст. 1153 ГК РФ
с отсылкой к п. 3 ст. 185 ГК РФ):
- подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях, санаториях и
других военно-лечебных учреждениях, подлинность
которых засвидетельствована начальником
такого учреждения, его заместителем по
медицинской части, старшим или дежурным
врачом;
- подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреждений
и военно-учебных заведений, где нет нотариальных
контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, а также подписи
рабочих и служащих, членов их семей и
членов семей военнослужащих, подлинность
которых засвидетельствована командиром
(начальником) этих части, соединения,
учреждения или заведения;
- подписи лиц, находящихся
в местах лишения свободы, подлинность
которых засвидетельствована начальником
соответствующего места лишения свободы;
- подписи совершеннолетних
дееспособных граждан, находящихся
в учреждениях социальной защиты
населения, подлинность которых
засвидетельствована администрацией
этого учреждения или руководителем
(его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения12.
В случае личной явки наследника
к нотариусу нотариального свидетельствования
подлинности его подписи не требуется.
В этом случае нотариус устанавливает
личность наследника и сам проверяет
подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием
наименования документа, удостоверяющего
личность, и реквизитов этого документа.
Не требуется также
нотариального свидетельствования
подлинности подписи наследника
на заявлении о принятии наследства,
если ранее нотариусу уже представлялось заявление о
принятии наследства и подпись на нем
была нотариально засвидетельствована,
а впоследствии этим же наследником подано
еще одно заявление уже по поводу другого
наследственного имущества.
За несовершеннолетних
детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства
подается их родителями, усыновителями
либо опекунами; за граждан, в судебном
порядке признанных недееспособными,
- их опекунами.
Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет действуют
при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия
родителей, усыновителей или попечителей.
Если несовершеннолетний гражданин по
основаниям, предусмотренным ст. 21 ГК РФ
(вступление в зарегистрированный брак)
или ст. 27 ГК РФ (эмансипация), до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособность
в полном объеме, то заявление о принятии
наследства он подает самостоятельно.
Лица, ограниченные судом
в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими
средствами, подают заявления о принятии
наследства с согласия попечителей.
Полномочия законных
представителей наследников должны
быть проверены нотариусом, о чем
производится соответствующая отметка
(как правило, на заявлении о принятии
наследства). Разрешения органов опеки
и попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не
требуется13.
Заявление о принятии
наследства может быть подано по доверенности
представителем наследника, если в
доверенности специально предусмотрено
полномочие на его принятие.
Все поступившие нотариусу
заявления о принятии наследства регистрируются в книге
учета наследственных дел, на их основании
нотариусом заводится наследственное
дело, которое регистрируется в алфавитной
книге учета наследственных дел.
Если нотариусу в
течение шести месяцев со дня
открытия наследства поступило заявление наследника, подпись
на котором нотариально не засвидетельствована,
оно также регистрируется в книге учета
наследственных дел и также заводится
наследственное дело с регистрацией в
алфавитной книге учета наследственных
дел. Наследник в этом случае не считается
пропустившим срок для принятия наследства,
но свидетельство о праве на наследство
по такому заявлению ему не может быть
выдано. Наследнику рекомендуется оформить
заявление надлежащим образом либо лично
явиться к нотариусу.
В заявлении о принятии наследства может быть
не указан состав наследственного имущества
либо указано не все наследственное имущество.
В этом случае срок для принятия наследства
наследником также не считается пропущенным,
однако для получения свидетельства о
праве на наследство этих данных в заявлении
недостаточно.
Свидетельство о
праве на наследство выдается
на основании заявления, в котором
наследственное имущество конкретизировано.
Вместе с тем, если в заявлении
не указана, например, оценка наследственного
имущества, но в материалах наследственного
дела имеются сведения о ней, принципиального
значения отсутствие в заявлении указания
об оценке не имеет. Недопустим со стороны
нотариуса отказ в приеме заявления о
принятии наследства по той причине, что
наследником не подтверждены родственные
отношения с наследодателем, место открытия
наследства, состав наследственного имущества
и т.п. Все недостающие документы могут
быть представлены наследником непосредственно
перед выдачей свидетельства о праве на
наследство.
Если заявление о принятии наследства поступило
нотариусу после истечения шестимесячного
срока со дня открытия наследства, но сдано
наследником либо его представителем
на почту своевременно, наследник считается
принявшим наследство в установленный
законом срок. В доказательство этого
к наследственному делу следует приобщить
конверт со штемпелем почтовой организации
либо квитанцию об отправке письма (ценного
или заказного). Данная практика основана
на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.
В заявлении о принятии
наследства по закону должны быть перечислены все
наследники той очереди, которая призывается
к наследованию, а в заявлении о принятии
наследства по завещанию - все наследники,
имеющие право на обязательную долю в
наследстве, с указанием места их проживания.
Нотариус обязан известить об открытии
наследства тех наследников, место жительства
которых ему известно. При этом истечение
установленного законом срока для принятия
наследства не освобождает нотариуса
от обязанности известить наследников
об открывшемся наследстве, с учетом того,
что они могут доказать факт своевременного
принятия ими наследства либо восстановить
пропущенный срок для принятия наследства.
Умышленное сокрытие кем-либо из наследников
факта существования остальных наследников
или кого-либо из них может повлечь признание
выданного свидетельства о праве на наследство
недействительным, однако ответственность
в этом случае возлагается не на нотариуса,
а на самого наследника, не сообщившего
о наличии других имеющихся наследников.
Более того, подобные действия наследника
могут послужить основанием для признания
этого наследника недостойным в соответствии
с п. 1 ст. 1117 ГК РФ14.
Несколько наследников,
основания наследования у которых
одинаковы, могут представить нотариусу
одно подписанное всеми ими заявление
о принятии наследства (например, наследники
по закону, а также наследники по завещанию,
если им завещано одно и то же имущество).
Наследники по завещанию, которым завещано
разное имущество, подают отдельные заявления
о принятии наследства. Отдельные заявления
о выдаче свидетельства о праве на наследство
подают также наследник по завещанию и
наследник, имеющий право на обязательную
долю в наследстве.
Вторым способом принятия
наследства является фактическое принятие.
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ
признается, пока не доказано иное, что наследник
принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, в частности если наследник:
- вступил во владение
или в управление наследственным
имуществом;
- принял меры по
сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний третьих
лиц;
- произвел за свой
счет расходы на содержание
наследственного имущества;
- оплатил за свой
счет долги наследодателя;
- получил от третьих
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Выше перечислены лишь отдельные, наиболее
распространенные действия, совершение
которых свидетельствует о фактическом
принятии наследником наследства. Какого-либо
исчерпывающего перечня таких действий
привести невозможно.
Для примера можно привести определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 20 октября 2009 г. N 22-В09-515.
Ш., А. и И. обратились в
суд с иском к гражданке X. о
признании свидетельства о браке
и свидетельства о праве на
наследство на имя X. недействительными, а также об установлении
факта принятия наследства. В обоснование
своих требований они указали следующее.
1 августа 1958 г. Ш. вступила в зарегистрированный
брак с Г. От этого брака они имели двоих
детей: дочь И. и сына А. (истцов по настоящему
делу). В 1971 г. супруги приобрели дом в г.
Беслане, где проживали всей семьей. В
1976 г. Ш. переехала в г. Владикавказ в связи
с тем, что отношения между нею и мужем
стали неприязненными. При этом брак расторгнут
не был. Дети остались проживать с отцом.
После смерти Г. его дети фактически приняли
наследство. Осенью 2008 г. им стало известно,
что ответчица X. в 1988 г. зарегистрировала
брак с их отцом - Г. и, получив свидетельство
о праве на наследство, оформила дом на
себя. X. обратилась в суд со встречным
иском к А. и И. о выселении их из дома.
Решением Правобережного
районного суда Республики Северная
Осетия - Алания от 12 августа 2008 г. в удовлетворении
иска А. отказано, встречный иск X. удовлетворен.
В надзорной жалобе
А. просил судебные постановления отменить и дело направить
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда РФ 20 октября 2009 г. жалобу
удовлетворила, указав следующее.
Судом установлено,
что Г. и Ш. зарегистрировали брак 1 августа 1958 г. Не
расторгнув брака с Ш., 3 января 1988 г. Г.
зарегистрировал брак с X., поэтому брак
признается недействительным.
Признается, что наследник
принял наследство, когда он фактически
вступил во владение наследственным
имуществом.
Поскольку каких-либо оговорок о том, какое это
должно быть имущество, вышеназванная
норма закона не содержит, вывод суда о
том, что пользование А. некоторыми личными
вещами наследодателя не может служить
основанием для признания факта принятия
им наследства, ошибочен.
Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда
РФ решение Правобережного районного
суда Республики Северная Осетия - Алания
от 12 августа 2008 г., определение судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Республики
Северная Осетия - Алания и постановление
президиума этого же суда отменила, дело
направила на новое рассмотрение в суд
первой инстанции16.
В нотариальной
практике доказывание факта своевременности
вступления во владение либо
пользования имуществом наследодателя
производится разнообразными способами. Так, доказательствами
фактического принятия наследства в зависимости
от конкретной ситуации могут быть:
- справка жилищно-эксплуатационной
организации (либо местной администрации
или жилищно-строительног кооператива)
о том, что наследник проживал совместно с наследодателем
на момент его смерти; о фактическом принятии
наследства будет свидетельствовать и
то обстоятельство, что наследник проживал
в наследуемом доме (квартире), хотя бы
и сам наследодатель при этом проживал
в другом месте;
- справка указанных
органов о том, что до истечения
6 месяцев со дня открытия наследства
наследником было взято какое-либо
имущество наследодателя. Количество
взятых вещей и их ценность
юридического значения при этом
не имеют;
- справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником
налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее
наследодателю, или квитанция об уплате
налогов от имени наследника;
- наличие у наследника
сберегательной книжки наследодателя
при условии, что нотариус будет
располагать данными о получении ее наследником
до истечения установленного законом
срока для принятия наследства (получение
конкретным наследником денежной суммы
на похороны наследодателя; наличие акта
описи нотариуса, производившего принятие
мер к охране наследственного имущества
и передавшего сберегательную книжку
на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных
органов, администрации, комиссии по организации
похорон - аналогичного содержания; документы
о пересылке кем-либо наследнику этой
книжки по почте и т.п.);
- справка местной
администрации о том, что наследник
производил уход за наследуемым
домом (квартирой), производил в
нем ремонт;
- справка местной
администрации о том, что наследник
производил посадку каких-либо
насаждений на земельном участке,
принадлежавшем наследодателю по праву собственности;
- нотариально удостоверенный
договор, согласно которому наследник
после открытия наследства оплатил
долги наследодателя; и т.п.
Наличие у наследника
технического паспорта на автомототранспортные
средства может свидетельствовать о своевременном
фактическом принятии наследства лишь
в случаях, когда имеются данные, дающие
возможность бесспорно полагать, что техпаспорт
передан ему на хранение в течение 6 месяцев
со дня открытия наследства (нотариусом
или должностным лицом администрации,
жилищно-эксплуатаци нной организации,
жилищно-строительно о кооператива и
т.п.) с составлением соответствующего
акта. Свидетельские показания о том, что
наследник взял себе автомобиль наследодателя,
могут быть приняты во внимание только
судом. Для нотариуса они бесспорными
не являются.
Не имеет также
юридического значения для подтверждения
факта своевременного принятия
наследства информация о том,
что наследник организовывал
и проводил похороны наследодателя.
В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ возникла проблема, связанная
с тем, что совершенные наследником конклюдентные
действия, с формальной стороны свидетельствующие
о фактическом принятии наследником наследства,
тем не менее не отражают воли этого наследника
принять наследство.
Пример. Наследник, проживающий
в принадлежащем наследодателю
жилом помещении и продолжающий
там проживать после открытия
наследства, вносит соответствующие
платежи, осуществляет текущий ремонт
помещения, но не имеет намерения
становиться собственником жилья, так как его устраивает статус
нанимателя. Зачастую нотариусы считают
такого наследника принявшим наследство,
если он в течение шести месяцев со дня
его открытия не заявил о своем отказе
от наследства. Даже в тех случаях, когда
наследник, проживавший совместно с наследодателем,
по истечении шести месяцев заявляет о
своем непринятии наследства, нотариусы,
исходя из того, что он фактически вступил
во владение наследственным имуществом,
оставляют его долю в наследстве открытой
и рекомендуют доказывать факт непринятия
наследства в судебном порядке.
Изложенную в примере
позицию вряд ли во всех ситуациях
можно признать правильной. В приведенном
случае волеизъявление наследника не
было направлено на принятие наследства,
наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему собственному
имуществу и, скорее всего, элементарно
не осознавал, что его действия порождают
какие-то юридические последствия. Оставление
его доли открытой превращает право на
принятие наследства в обязанность принять
его и является нарушением прав как этого
лица, так и других наследников, желающих
оформить свои наследственные права17.
Следует учитывать, что
закон (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) допускает опровержение
презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник,
вступивший в фактическое владение наследственным
имуществом, считается принявшим наследство,
пока не доказано иное. Совершенно очевидно,
что самым убедительным доказательством
иного может быть признано заявление самого
наследника об отношении к наследственному
имуществу, в частности, о непринятии им
наследства.
Вместе с тем,
в случаях, когда наследник
вступил в фактическое обладание
наследственным имуществом и
при этом не заявляет об
обратном, принятие им наследства
действительно презюмируется. Оставление
его доли в наследстве открытой не просто правомерно,
но необходимо. Другие наследники, не согласные
с таким положением, вправе обратиться
в суд и доказывать, что наследство таким
наследником фактически принято не было.
При этом на них лежит обязанность представления
соответствующих доказательств.
Иногда нотариусы
на практике испытывают затруднения
при установлении факта принятия
наследства в ситуациях, когда
наследник состоял на регистрационном
учете по одному адресу с
наследодателем либо в жилом
помещении, являющемся предметом наследования, но при этом фактически
не проживал по месту регистрации. Например,
к моменту открытия наследства наследник
был осужден и по приговору суда отбывал
наказание в местах лишения свободы. В
соответствии с нормами жилищного законодательства
гражданин, отбывающий наказание в местах
лишения свободы, не утрачивает права
пользования жилым помещением, в котором
он проживал до ареста. Однако в аспекте
наследственных правоотношений данный
случай не должен вызывать каких-либо
сомнений. Принято полагать, что наследник,
состоящий на регистрационном учете по
одному адресу с наследодателем, считается
принявшим наследство. При этом нотариусы
исходят из презумпции, что факт регистрации
гражданина подтверждает факт его проживания,
а следовательно, и вступления в обладание
наследственным имуществом. В действительности
же следовало бы оговориться: факт регистрации
только, как правило, подтверждает факт
проживания18. Для того чтобы сделать вывод о фактическом
принятии наследства наследником, необходимо
удостовериться в том, что он совершил
определенные действия, свидетельствующие
о его отношении к наследственному имуществу
как будущему собственному. В приведенной
выше ситуации наследник не вступил в
фактическое обладание наследственным
имуществом, поэтому он может принять
наследство только формальным способом:
путем подачи нотариусу заявления о принятии
наследства. Фактически принявшим наследство
такой наследник считаться не может.
Необходимо учитывать,
что если наследник фактически
принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153
ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом)
по каким-либо причинам отказано в выдаче
свидетельства о праве на наследство,
требования заявителя, не согласного с
действиями нотариуса, рассматриваются
судом в порядке особого производства.
В случае, когда
наследник фактически принял
наследство и представил в
нотариальную контору документы,
свидетельствующие об этом, однако
ему было отказано в выдаче
свидетельства о праве на наследство,
в судебном порядке может быть
рассмотрена его жалоба на действия нотариуса.
Если же у наследника,
фактически принявшего наследство,
отсутствуют указанные выше документы,
необходимые для получения свидетельства
о праве на наследство, и нет
возможности получить их иным
путем, заявление об установлении факта принятия наследства
рассматривается в порядке особого производства.
Если при этом возникает спор о праве гражданском,
установление факта принятия наследства
производится в общеисковом порядке.
Фактическое вступление
во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается
как принятие всего наследства, в чем бы
оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
§ 3. Сроки
принятия наследства
В законодательстве предусмотрены общие и специальные сроки
принятия наследства19.
Любые действия, направленные на принятие наследства:
как подача заявления, так и фактическое
принятие наследства, могут быть осуществлены
в пределах определенных сроков.
Общий срок установлен в
ст. 1154 ГК РФ, равный 6 месяцам для
принятия наследства.
В соответствии со ст. 1154 ГК РФ в виде общего правила,
независимо от способа принятия, наследство
должно быть принято в течение шести месяцев.
Этот срок исчисляется со дня открытия
наследства, т.е. со дня смерти наследодателя
(физической смерти).
Для тех наследников, призвание которых к наследству связано
не только с открытием наследства, но и
с непринятием наследства другими наследниками,
установлены особые, специальные, сроки,
в пределах которых они могут принять
наследство. По ранее действовавшему законодательству
такие лица вправе были принимать наследство
в течение оставшейся части шестимесячного
срока, а если оставшаяся часть срока была
менее трех месяцев, то она удлинилась
до трех месяцев, а срок всегда исчислялся
со дня смерти наследодателя. В действующем
законодательстве вопрос о сроках, в пределах
которых такие наследники вправе принимать
наследство, решен по-иному, пределы срока
и начало его исчисления поставлены в
зависимость от причин, по которым основной
(ранее призванный) наследник не принимает
наследство.
Если ранее призванный
наследник (все наследники) отказывается
от наследства путем заявления об
этом либо отстраняется от наследства
по причине недостойности, призванные
к наследованию другие лица вправе
принять наследство в течение
шести месяцев, но при этом шестимесячный срок исчисляется
не со дня открытия наследства, а со дня
возникновения у таких наследников права
на принятие наследства.
Во всех иных случаях
непринятия наследства основными наследниками
призываемые к наследованию другие
лица могут принять наследство в течение трех месяцев.
Однако течение этого срока во всех случаях
начинается со дня окончания шестимесячного
срока, установленного для принятия наследства
ранее призванным наследником, т.е. практически
равен девяти месяцам со дня открытия
наследства. Эти сроки относятся к специальным.
В правоприменительной
практике возникал и, несомненно, может
возникнуть вопрос о сроках принятия
наследства для лиц, которые призываются
к наследованию в связи с признанием
завещания недействительным. Такими
лицами могут быть наследники как по закону,
так и по другому, ранее составленному
завещанию. Ни действовавшее, ни действующее
законодательство эту ситуацию не регулирует.
Поскольку у других наследников
право на принятие наследства может
возникнуть лишь после признания судом завещания недействительным,
казалось бы, что срок следует исчислять
со дня возникновения у них этого права,
тем более что споры по поводу недействительности
завещания затягиваются надолго. Вместе
с тем в п. 2 ст. 1154 ГК РФ не предусмотрено
распространение на указанные случаи
специального порядка исчисления срока.
В связи с этим, учитывая,
что с иском о признании
завещания недействительным могут
обратиться лишь заинтересованные лица,
подачу наследниками такого иска следует
оценивать, как уже было отмечено
ранее, как действия, свидетельствующие
о желании принять наследство. При этом, естественно, соответствующее
обращение в суд должно последовать в
пределах установленных для принятия
наследства сроков.
Юридическая природа
срока принятия наследства оценивается
неоднозначно. В литературе по этому
поводу высказываются различные точки зрения. Одни определяют
его как пресекательный срок (это срок
действия права, его истечение влечет
прекращение права)20, другие — как давностный (истечение
срока лишает возможности принудительной
защиты права, но этот срок может быть
восстановлен)21.
Представляется, что срок
принятия наследства не может быть
категорически причислен ни к
тем, ни к другим срокам. Действительно,
наследник, пропустивший срок принятия
наследства, утрачивает право наследования.
В этом отношении рассматриваемый
срок близок к пресекательным. Но пресекательный
срок не подлежит восстановлению, в то
время как срок принятия наследства не
только может быть восстановлен судом,
но и с согласия других наследников может
вообще не приниматься во внимание (ст.
1155 ГК РФ). Это свойство роднит его с давностным
сроком. Но от давностного он отличается
тем, что все же прекращает самое право,
а не только возможность принудительной
его защиты, а также то, что он не может
быть прерван или приостановлен.
Срок принятия наследства
в силу присущей ему специфики, очевидно, следует
рассматривать как специальный срок, действующий
в сфере регулирования наследственных
правоотношений.
К срокам принятия наследства
применяются общие положения
о порядке исчисления сроков в
гражданском праве. Во-первых, поскольку срок принятия наследства
исчисляется периодом времени, его течение
начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, с которым
связано его начало (ст. 191 ГК РФ): на следующий
день после дня смерти наследодателя либо
после даты вступления в силу решения
суда об объявлении наследника умершим,
решения об отстранении наследника от
наследования как недостойного, отказа
наследника от наследства и т.п.
Во-вторых, поскольку
срок принятия наследства исчисляется
месяцами, он истекает в соответствующее число последнего
месяца срока. Если окончание срока приходится
на такой месяц, в котором нет соответствующего
числа, то срок истекает в последний день
соответствующего месяца (ст. 192 ГК РФ).
Например, если наследодатель
умер 30 марта 2003 г. и его наследник вправе принять
наследство в течение шести месяцев, срок
начнет исчисляться с 31 марта 2003 г. и истечет
30 сентября 2003 г.
Если последний день
срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).
В-третьих, действие по принятию
наследства может быть выполнено до
двадцати четырех часов последнего
дня срока. Для подачи заявления
нотариусу срок истекает в последний
день в тот час, когда по установленным
правилам заканчивается работа в нотариальной
конторе. Однако письменное заявление,
сданное в организацию связи до истечения
двадцати четырех часов последнего дня
срока, считается сделанным в срок (ст.
194 ГК РФ).
Как уже отмечено ранее, наследник,
пропустивший срок принятия наследства,
при определенных условиях вправе его
принять и по истечении срока.
Это касается и тех, кто призван
к наследованию непосредственно
после открытия наследства, и тех,
кто получил право принятия наследства
в связи с отпадением ранее
призванных наследников.
Для реализации такой возможности
установлен специальный порядок (ст.
1155 ГК РФ).
Во-первых, срок на принятие наследства
может быть восстановлен судом, если
наследник докажет, что пропустил
срок по уважительным причинам. При
этом в законодательстве о наследовании
названа основная, наиболее распространенная
причина пропуска срока, которая признается
уважительной: наследник не знал и не должен
был знать об открытии наследства, т.е.
о смерти наследодателя. Другие причины
с точки зрения их уважительности оценивает
сам суд. Безусловно, среди прочих уважительными,
как и при пропуске срока исковой давности,
должны признаваться причины, которые
связаны с личностью наследника: тяжелая
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность
и т.п. (ст. 205 ГК РФ). Для восстановления
срока на принятие наследства, помимо
признания уважительности причин его
пропуска, необходимо соблюдение еще одного
условия: с требованием о восстановлении
срока наследник должен обратиться не
позднее шести месяцев после того, как
причины пропуска срока для принятия наследства
отпали (т.е. после того, как наследник
узнал о смерти наследодателя, либо после
того, как он вышел из больницы, возвратился
из длительной командировки и т.п.). Вот
этот срок, установленный для обращения
в суд, по своей сути является сроком пресекательным,
сроком действия права. Фактически это
категорическое условие, выраженное в
сроке, и возможность его восстановления
(продления) законом не предусмотрена.
Во-вторых, наследство может быть принято
пропустившим срок для его принятия наследником
без обращения в суд и независимо от причин
пропуска срока. Это может произойти только
в случае, если все принявшие наследство
наследники выразят на то свое согласие.
Причем такое согласие должно быть оформлено
письменным заявлением на имя нотариуса
(другого должностного лица), который ведет
производство по конкретному наследственному
делу. Согласие может быть выражено каждым
либо оформлено одним документом от имени
всех наследников. Подпись каждого из
наследников на заявлении должна быть
произведена либо в присутствии нотариуса,
который оформляет наследственные права,
либо, если заявление передается без явки
к нотариусу (через третье лицо, по почте),
должна быть соответствующим образом
удостоверена (нотариусом, должностным
лицом, уполномоченным совершать нотариальные
действия, лицом, уполномоченным удостоверять
доверенности).
Наследник, которому восстановлен срок,
имеет право на получение причитающегося
ему наследства. Отношения, связанные
с перераспределением и разделом
наследства между наследниками, принявшими
наследство в срок, и наследником, которому
срок для принятия наследства восстановлен,
подчиняются правилам, содержащимся в
нормах, регулирующих обязательства вследствие
неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105,
1107 и 1108 ГК РФ). В этих отношениях наследник,
принявший наследство в срок, выступает
как приобретатель (владеющий имуществом
по отпавшему основанию), а наследник,
которому срок восстановлен, — как потерпевший.
В виде общего правила наследник, которому
восстановлен срок для принятия наследства,
имеет право на получение причитающегося
ему имущества в натуре, и только в случае
невозможности возврата имущества в натуре
ему должна быть выплачена действительная
стоимость имущества, определяемая на
момент его приобретения, в данной ситуации
— на момент открытия наследства (ст. 1105
ГК РФ). При применении соответствующих
норм в практике неоднозначно понимается
условие «о невозможности возврата имущества
в натуре», нередко его связывают лишь
с физической сохранностью имущества.
В действительности речь должна идти как
о физической несохранности имущества,
так и об утрате наследником права на это
имущество. Если наследник, принявший
наследство в срок, полностью или частично
распорядился им: продал входившую в состав
наследства квартиру, наступает невозможность
возврата имущества в натуре. В этом случае
наследник, которому восстановлен срок
на принятие наследства, вправе получить
лишь стоимость причитающейся ему доли
и не может требовать признания недействительным
заключенного договора купли-продажи
и передачи ему доли в квартире в натуре.
Последствия, возникающие в результате
восстановления срока для принятия наследства,
не должны затрагивать права и интересы
третьих лиц, к которым имущество перешло
на законных основаниях.
Наследник, принявший наследство после
истечения срока, имеет также
право на возмещение всех доходов, которые
были извлечены при пользовании
его долей имущества, в том
числе и процентов за пользование
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) за
время после восстановления срока
принятия наследства. Одновременно он
обязан возместить наследникам-приобрет телям
произведенные ими необходимые затраты
на содержание и сохранение имущества
за тот же период.
Указанные последствия, связанные
с восстановлением срока для
принятия наследства, применяются вне
зависимости от того, восстановлен ли
срок судом или по согласию наследников,
принявших наследство. Но в последнем
случае между наследниками, принявшими
наследство в срок, и теми, кто такой срок
пропустил, может быть составлено письменное
соглашение, в котором будут предусмотрены
иные последствия, связанные с восстановлением
срока на принятие наследства (например,
возврат только того имущества, которое
сохранилось у наследника, без денежной
компенсации доли в остальном имуществе,
возврат денежной суммы без процентов
за пользование ею и т.п.).
К. обратился в Ленинский
районный суд г. Ижевска с иском к ИФНС России по Ленинскому
району г. Ижевска, А., Т. о восстановлении
срока вступления в наследство, указав,
что 11.10.2009 г. умер его отец – А.., проживающий
на момент смерти в г. Ижевске. Истица постоянно
проживала в Оренбургской области в селе
Тоцкое-2, о смерти отца ей стало известно
по приезду в г. Ижевск, в связи с отпуском
в октябре 2010 года. Обратившись в нотариальную
контору с заявлением о принятии наследства
истица получила отказ по причине пропуска
шестимесячного срока. При этом нотариус
пояснила, что свидетельство о праве на
наследство на все имущество выдано дочери
отца от второго брака. Просит суд восстановить
срок для принятия наследства, признав
уважительной причину пропуска срока,
поскольку она проживает в другом населенном
пункте. Решением суда в удовлетворении
иска К. было отказано. Постанавливая указанное
решение суд исходил из положений ч. 1 ст.
1154, ст. 1153, ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, а также того,
что истица действительно является наследником
по закону к имуществу наследодателя А.,
проживала в другой области, отношения
с наследодателем не поддерживала, в связи
с чем у нее отсутствовала возможность
обратиться к нотариусу с заявлением о
принятии наследства в срок, установленный
законом. Также ответчиками не представлено
доказательств опровергающих доводы истицы
о том, что она узнала о смерти отца в октябре
2010 года.
При этом суд пришел к
выводу об отказе в восстановлении
срока для принятия наследства по
причине того, что истица обратилась
в суд с заявлением о восстановлении
срока за пределами 6-ти месячного
срока со дня отпадения причин, послуживших основанием к пропуску срока,
установленного для принятия наследства,
поскольку об открытии наследства она
узнала в октябре 2010 года, а заявление
в суд ею направлено 14.05.2011 года22.
В соответствии со ст. 1155
ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для
принятия наследства (ст. 1154 РФ), суд может
восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если наследник
не знал и не должен был знать об открытии
наследства или пропустил этот срок по
другим уважительным причинам и при условии,
что наследник, пропустивший срок, установленный
для принятия наследства, обратился в
суд в течение шести месяцев после того,
как причины пропуска этого срока отпали.
В каждой конкретной ситуации этот вопрос
может быть решен индивидуально с учетом
всех обстоятельств. Так, в практике в
большинстве случаев продлевался срок
для принятия наследства наследникам,
получившим недостаточно точную консультацию
юристов об установленном законом сроке
для принятия наследства.
Очевидно, подобная причина может также являться основанием
для восстановления срока на принятие
наследства.
Срок для принятия
наследства, установленный законом,
может быть восстановлен судом, если
он признает причины пропуска срока
уважительными. Какого-либо перечня "уважительных&q ot; причин, дающих суду право
восстановить срок для принятия наследства,
в законодательстве не содержится. Как
правило, такими причинами являются тяжелая
болезнь или длительная командировка
наследника.
Так, например, в Первомайский
районный суд города Ижевска Удмуртской Республики
обратилась истица с требованиями о восстановлении
срока принятия наследства, указывая,
что умер её отец Кручинин С.О., проживающий
на момент смерти по указанному ею адресу.
Она обратилась к нотариусу с заявлением
о принятии наследства, в принятии заявления
ей было отказано в связи с пропуском срока,
установленного для принятия наследства.
Считает, что срок для
принятия наследства пропущен ею по уважительной
причине: она не общалась с отцом
с пятилетнего возраста, поэтому не знала о существовании наследственного
имущества, также ответчики не заявили
о ней в нотариальной конторе.
Из объяснений истицы
следует, что с заявлением о принятии
наследства истица к нотариусу не
обращалась, так как ей не было известно
о наличии наследственного имущества. По мнению суда,
данное обстоятельство не может быть признано
уважительным для восстановления ей срока
для принятия наследства. Ничто не препятствовало
истице обратиться к нотариусу в установленном
порядке, заявить о своем праве наследования
и узнать о наличии наследственного имущества.
Таким образом Первомайский
районный суд г. Ижевска решил
исковые требования Кручининой Н.С.
к Кручининой Н.Н., Кручинину А.С.,
Кручининой М.С. о восстановлении срока
для принятия наследства, взыскании
компенсации стоимости наследственного
имущества – оставить без удовлетворения23.
При определенных обстоятельствах
уважительной причиной пропуска срока
для принятия наследства может быть
признано незнание наследником о
смерти наследодателя ввиду того,
что в течение какого-то периода времени они
не поддерживали отношений, если при этом
не будет установлено, что наследник прекратил
общение с наследодателем, уклоняясь от
выполнения лежавших на нем в силу закона
обязанностей по содержанию наследодателя.
Как правило, без каких-либо коллизий может быть
восстановлен срок для принятия наследства,
пропущенный несовершеннолетними, недееспособными
либо ограничено дееспособными наследниками.
В данном случае суды должны исходить
из того, что указанные лица сами не могли
в полном объеме понимать и осознавать
значимость установленных законом требований
о необходимости своевременного принятия
наследства, а кроме того, даже неправомочны
были самостоятельно подать нотариусу
заявление о принятии наследства, ибо
за них эти действия осуществляют их законные
представители или же последние дают на
это свое согласие. Ненадлежащее исполнение
законными представителями возложенных
на них законодательством функций не должно
отрицательно сказываться на правах и
интересах наследников, не обладающих
дееспособностью в полном объеме.
Дела, связанные с восстановлением
срока для принятия наследства, должны
рассматриваться в общеисковом
порядке с привлечением в качестве
ответчиков наследников, принявших
наследство.
Восстановление срока
для принятия наследства следует отличать от установления
юридического факта - факта принятия наследства.
Если наследник в течение шестимесячного
срока со дня открытия наследства совершил
какие-либо действия, свидетельствующие
о вступлении во владение наследственным
имуществом, однако документальных доказательств,
бесспорно свидетельствующих об этом,
недостаточно (например, наследником взяты
какие-то вещи, принадлежавшие наследодателю,
но подтвердить это он может только свидетельскими
показаниями либо иными средствами, которые
нотариус не может квалифицировать как
бесспорные), судам следует не решать вопрос
о восстановлении срока для принятия наследства,
а устанавливать факт принятия наследником
наследства. Такой юридический факт устанавливается
судом в порядке особого производства
по месту жительства заявителя, а в случае,
если имеются другие наследники, принявшие
наследство, и между ними и заявителем
возникает спор о праве на наследство,
вопрос этот решается судом в общеисковом
порядке по месту жительства ответчика24.
По признании наследника принявшим наследство
суд определяет доли всех наследников
в наследственном имуществе и при необходимости
определяет меры по защите прав нового
наследника на получение причитающейся
ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства
о праве на наследство признаются судом
недействительными.
У нотариусов часто возникает
вопрос, вправе ли они выдать свидетельство
о праве на наследство в случаях,
когда наследнику, пропустившему
срок для принятия наследства, этот
срок восстановлен в судебном порядке, однако при этом суд в нарушение
правил ст. 1155 ГК РФ не установил доли всех
наследников в наследственном имуществе,
а также не определил меры по защите прав
нового наследника на получение причитающейся
ему доли наследства.
Существует мнение, что в таких случаях нотариус не вправе выдавать
наследнику свидетельство о праве на наследство,
поскольку право наследника на наследуемое
имущество в случае пропуска им срока
для принятия наследства может возникнуть
не иначе как по решению суда25. С этим мнением можно согласиться лишь
отчасти. Полагаем, что если свидетельство
о праве на наследство не выдавалось и
суд, восстановив срок для принятия наследства,
признал наследника принявшим наследство,
ставить вопрос об отмене такого решения
(другого порядка внесения изменений в
судебное решение законодательством не
предусмотрено) вряд ли целесообразно.
Действительно, в данном случае суд не
решил вопрос исчерпывающим образом, как
это предписывает ст. 1155 ГК РФ. Однако,
с учетом п. 4 ст. 1152 ГК РФ, принятое наследство
признается в силу закона (а не в силу решения
суда) принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства. Свидетельство же
о праве на наследство является только
правоподтверждающим документом, поэтому
у нотариуса имеются основания для выдачи
свидетельства о праве на наследство с
учетом нового наследника. Если же свидетельство
о праве на наследство уже было выдано,
признание его недействительным может
быть произведено только в судебном порядке.
В этом случае суд обязан принять меры
к защите прав нового наследника26.
Наследство может быть
принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия,
без обращения в суд при
условии согласия в письменной форме
на это всех остальных наследников,
принявших наследство. Если такое
согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии
нотариуса, их подписи на документах о
согласии должны быть засвидетельствованы
в порядке, установленном законом для
свидетельствования подлинности подписи
наследника на заявлении о принятии наследства.
Эта норма не может быть применена, когда срок пропущен
единственным наследником или когда все
наследники пропустили срок для принятия
наследства.
Не может быть принято
взаимное согласие наследников на включение
их в свидетельство о праве
на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный
законом срок для принятия наследства,
но имеет документы, подтверждающие родственные
отношения с наследодателем, а второй
- своевременно принял наследство, но не
имеет возможности представить доказательства
о наличии отношений, являющихся основанием
для призвания его к наследованию. Если
при этом имеется третий наследник, своевременно
принявший наследство и подтвердивший
свои родственные отношения с наследодателем,
- он может оформить сразу два заявления:
одно о включении в свидетельство о праве
на наследство наследника, пропустившего
6-месячный срок для принятия наследства;
другое - о включении лица, не подтвердившего
родственные отношения с наследодателем,
в круг наследников по закону как не сохранившего
соответствующие документы.
Не может быть подано
такое заявление также супругой
наследодателя, если она получила у
нотариуса только свидетельство
о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов, а
на наследство не претендовала27.
При решении вопроса
о включении в свидетельство наследников, пропустивших
срок на принятие наследства, не имеет
значения, если меньшинство наследников
приняло наследство и дает большинству
наследников, пропустивших срок, согласие
на включение их в свидетельство.
Согласие может быть
дано как до выдачи свидетельства о праве
на наследство, так и после его выдачи.
Подпись наследника на нем свидетельствуется
по аналогии с подписью на заявлении наследника
о принятии наследства.
Согласие наследников,
данное после выдачи свидетельства
о праве на наследство, является основанием аннулирования
нотариусом ранее выданного свидетельства
о праве на наследство и основанием выдачи
нового свидетельства.
Если на основании
ранее выданного свидетельства
была осуществлена государственная
регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса
об аннулировании ранее выданного свидетельства
и новое свидетельство являются основанием
внесения соответствующих изменений в
запись о государственной регистрации28.
Наследник, принявший
наследство после истечения установленного срока с соблюдением
правил ст. 1155 ГК РФ, имеет право на получение
причитающегося ему наследства в соответствии
со следующими правилами:
- имущество, составляющее
неосновательное обогащение приобретателя,
должно быть возвращено потерпевшему в натуре; приобретатель отвечает
перед потерпевшим за всякие, в том числе
и за всякие случайные, недостачу или ухудшение
неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества, происшедшие после того, как
он узнал или должен был узнать о неосновательности
обогащения; до этого момента он отвечает
лишь за умысел и грубую неосторожность
(ст. 1104 ГК РФ);
- в случае невозможности
возвратить в натуре неосновательно
полученное или сбереженное имущество
приобретатель должен возместить
потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент
его приобретения, а также убытки, вызванные
последующим изменением стоимости имущества,
если приобретатель не возместил его стоимость
немедленно после того, как узнал о неосновательности
обогащения; лицо, неосновательно временно
пользовавшееся чужим имуществом без
намерения его приобрести либо чужими
услугами, должно возместить потерпевшему
то, что оно сберегло вследствие такого
пользования, по цене, существовавшей
во время, когда закончилось пользование,
и в том месте, где оно происходило (ст.
1105 ГК РФ);
- лицо, которое неосновательно
получило или сберегло имущество,
обязано возвратить или возместить
потерпевшему все доходы, которые
оно извлекло или должно было
извлечь из этого имущества
с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности
обогащения; на сумму неосновательного
денежного обогащения подлежат начислению
проценты за пользование чужими средствами
(ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности
получения или сбережения денежных средств
(ст. 1107 ГК РФ);
- при возврате неосновательно
полученного или сбереженного
имущества (ст. 1104 ГК РФ) или возмещении
его стоимости (ст. 1105 ГК РФ) приобретатель
вправе требовать от потерпевшего
возмещения понесенных необходимых затрат
на содержание и сохранение имущества
с того времени, с которого он обязан возвратить
доходы с зачетом полученных им выгод;
право на возмещение затрат утрачивается
в случае, когда приобретатель умышленно
удерживал имущество, подлежащее возврату
(ст. 1108 ГК РФ)29.
Стоимость имущества
должна определяться с учетом инфляции на день подачи иска, при этом следует
отметить, что в данном случае будет действовать
общее правило об исковой давности – 3
года.
Если наследство принято наследником по истечении срока, установленного
для его принятия, без обращения в суд
(при условии согласия на это всех остальных
наследников, принявших наследство), то
вышеуказанные правила применяются постольку,
поскольку заключенным в письменной форме
соглашением между наследниками не предусмотрено
иное. Например, наследники могут заключить
между собой соглашение о выплате наследнику,
которому восстановлен срок для принятия
наследства, действительной стоимости
имущества вместо предоставления этого
имущества в натуре.
§ 4. Переход права
на принятие наследства (наследственная
трансмиссия)
Статья 1156 определяет правила перехода права на
принятие наследства - наследственной
трансмиссии.
Наследственная трансмиссия
- не новое понятие в наследственном
законодательстве. Возможность перехода
права на принятие наследства предусматривалась
нормами ранее действовавшего ГК РСФСР,
хотя сам термин "наследственная трансмиссия"
в ГК РСФСР не использовался. В соответствии
со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный
к наследованию по завещанию или по закону,
умер после открытия наследства, не успев
принять его в установленный законом срок,
право на принятие причитавшегося ему
наследства переходит к его наследникам
по закону, а если все наследственное имущество
было завещано - к его наследникам по завещанию.
Право на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии не входит
в состав наследства, открывшегося после
смерти такого наследника.
Право умершего наследника
на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии может быть осуществлено
его наследниками (по закону или по завещанию)
на общих основаниях в течение оставшейся
части шестимесячного срока для принятия
наследства. Если оставшаяся часть срока,
установленного для принятия наследства,
составляет менее трех месяцев, она удлиняется
до трех месяцев30.
По истечении срока,
установленного для принятия наследства
наследникам умершего наследника, срок
для принятия наследства может быть
восстановлен судом и они могут
быть признаны принявшими наследство
в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд
найдет уважительными причины пропуска
ими этого срока.
В случае, когда право
на принятие наследства переходит в
порядке наследственной трансмиссии,
применяются следующие правила:
- наследственное дело
заводится после первого наследодателя;
- свидетельство о праве на
наследство выдается в срок, исчисляемый
со дня смерти первого наследодателя
(с учетом возможности продления
его на три месяца).
Если у второго умершего
лица имеется собственное имущество,
оно наследуется его наследниками на
общих основаниях. Наследственное дело
после второго наследодателя не связано
с первым наследственным делом; оно заводится
нотариусом по месту постоянного жительства
второго наследодателя.
При оформлении наследственных дел
в порядке наследственной трансмиссии
необходимо учитывать положения абз. 2
п. 2 ст. 1152 ГК РФ: при призвании наследника
к наследованию одновременно в порядке
наследственной трансмиссии и непосредственно
в результате открытия наследства наследник
может принять наследство, причитающееся
ему в обоих случаях либо в одном из них31.
Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает
возможность отказа от наследства в
пользу наследника, призванного к
наследованию в порядке наследственной
трансмиссии, других наследников.
Наследственная трансмиссия не возникает
в случае одновременной смерти лиц, имеющих
право наследовать друг после друга. В
этом случае наследство открывается после
смерти каждого из них.
Пример. Зубкова Н. обратилась в
суд с жалобой на действия нотариуса,
отказавшего ей в совершении нотариального
действия. При этом она сослалась на то,
что 26 октября 2010 г. в результате автотранспортного
происшествия ее бывший муж, Зубков С.,
погиб, а их общий сын Андрей скончался
в тот же день от полученных травм, не успев
принять наследство после смерти отца,
поэтому, по ее мнению, право на принятие
причитающейся ему доли наследства перешло
к ней, однако нотариальная контора отказала
в выдаче свидетельства о праве на наследство.
В связи с возникшим спором о
гражданском праве Зубкова Н.
предъявила иск к Зубковой Л., с которой
погибший Зубков С. на момент смерти состоял
в браке, о признании права собственности
на квартиру. Свои требования истица мотивировала
тем, что после расторжения брака с Зубковым
С. они продолжали проживать единой семьей,
в 2004 г. на общие средства купили квартиру,
оформив договор на имя Зубкова С.
Решением Октябрьского районного
суда г. Ижевска, оставленным без изменения
судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда Удмуртской Республики,
иск удовлетворен частично.
Президиум Верховного Суда Удмуртской
Республики судебные решения изменил,
сославшись на то, что в автотранспортном
происшествии Зубков С. погиб сразу, а
его сын Андрей был жив в течение одного
часа после смерти отца. Поскольку Зубков
Андрей умер после открытия наследства,
не успев его принять, то, как считал президиум,
право на принятие причитающейся ему доли
наследства перешло в порядке наследственной
трансмиссии к его матери - Зубковой Н.
По этому основанию доля Зубковой Н. была
увеличена.
Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ 5 ноября 2011 г.
пришла к выводу, что постановление президиума
Верховного Суда Удмуртской Республики
противоречит законодательству и установила,
что Зубков С. и его сын Андрей умерли
в один день, наследство в силу упомянутых
норм материального права открылось после
каждого из них самостоятельно, течение
срока для принятия наследства началось
на следующий день после их смерти, поэтому
независимо от часа смерти они не наследуют
друг после друга и право на принятие наследства
не могло перейти к Зубковой Н32.
Право наследника принять часть
наследства в качестве обязательной
доли (ст. 1149 ГК РФ) не переходит к
его наследникам. Это объясняется
тем, что право на обязательную долю
- это исключительное право необходимого
наследника, присущее ввиду определенных
обстоятельств именно ему, и распространяться
на его наследников это право не может.
Наследственную трансмиссию следует
отличать от тех случаев, когда наследник,
призванный к наследованию, успел
принять наследство (путем подачи нотариусу
соответствующего заявления либо фактически,
например, проживал совместно с наследодателем
и вступил во владение и пользование его
имуществом), но сам умер, не оформив своего
права на него (не получив свидетельство
о праве на наследство). При этом наследственное
имущество уже считается принадлежащим
данному наследнику, и после его смерти
к его наследникам переходит не право
на принятие наследства, а само наследственное
имущество. Свидетельство о праве на наследство
выдается в срок, исчисляемый со дня его
смерти. При этом следует помнить, что
сам по себе срок между смертью первого
и второго гражданина значения не имеет.
Даже если второй наследодатель умер в
течение 6 месяцев со дня смерти первого,
но успел до смерти принять наследство
любым из двух предусмотренных законом
способов, наследственной трансмиссии
в этом случае не возникает и порядок оформления
наследственного дела изменяется33.
Если у лица, умершего первым, других
наследников, кроме наследника, который
принял наследство, но умер, не оформив
своих наследственных прав, не имелось,
применяются следующие правила:
- наследственное дело заводится
после смерти второго умершего
гражданина;
- шестимесячный срок,
установленный для принятия наследства
наследниками второго умершего
гражданина, исчисляется с момента
его смерти.
Пример. Гражданин Коротаев Михаил
Петрович умер 10 февраля 2010 г. Совместно
с ним проживала его дочь Кондратьева
Марина Михайловна со своим сыном Кондратьевым
Константином Сергеевичем. Кондратьева
Марина Михайловна умерла 25 марта 2011 г.
Других наследников ни у того, ни у другого
из умерших не было. У Коротаева Михаила
Петровича имелась квартира, принадлежащая
ему на праве собственности. У Кондратьевой
Марины Михайловны имущества, которое
могло бы являться предметом наследования,
не было.
Нотариусом было заведено только одно
наследственное дело - после смерти Кондратьевой
Марины Михайловны, принявшей наследство
фактически (поскольку она проживала совместно
со своим отцом), но не оформившей своих
наследственных прав. Родственники оспаривали
данное решения, мотивируя тем, что по
документам имущества Коротаева принято
дочерью не было.
Кондратьева Марина Михайловна проживала
отдельно от наследодателя, при жизни
не успела подать нотариусу заявление
о принятии наследства после смерти отца,
поэтому суд признал порядок оформления
наследственного дела правомерным34.
Несколько сложнее порядок
оформления наследственных дел,
если у первого наследодателя,
кроме наследника, который принял
наследство, но умер, не оформив
своих прав на него, имеются еще наследники,
также принявшие наследство. В этом случае
заводится не одно наследственное дело,
а два. В случае смерти трех наследодателей,
последовательно принявших друг после
друга наследство без соответствующего
оформления наследственных прав, заводится
три наследственных дела и т.д.
Пример. Гражданин Якушев Иван Петрович
умер 1 февраля 2008 г. У него имелся жилой
дом, приобретенный им до вступления в
брак.
На момент смерти наследодателя
совместно с ним в доме проживали:
его сын - Якушев Сергей Иванович;
мать - Якушева Татьяна Николаевна; жена
- Корнеева Маргарита Андреевна.
Никто из них в нотариальную
контору для оформления своих
наследственных прав не обращался.
Якушева Татьяна Николаевна умерла
10 июня 2009 г., у нее имелось двое детей от
первого брака: дочь - Беляева Наталья
Викторовна и сын - Кучеренко Антон Викторович.
Беляева Наталья Викторовна
также проживала в вышеуказанном доме с января 2010 г. безвыездно
и, не подав нотариусу заявление о принятии
наследства, умерла 15 марта 2011 г.
Кучеренко Антон Викторович 15 ноября 2010 г. подал
нотариусу заявление о принятии наследства
по завещанию матери Якушевой Татьяны
Николаевны, сделанному в равных долях
в пользу его и дочери наследодателя Беляевой
Натальи Викторовны.
В настоящее время на наследство согласно причитающимся
каждому из них долям претендуют: Якушев
Сергей Иванович; Корнеева Маргарита Андреевна;
Кучеренко Антон Викторович; Беляев Игорь
Павлович (муж Беляевой Натальи Викторовны),
проживавший отдельно от жены, но своевременно
принявший наследство после ее смерти
путем подачи соответствующего заявления.
В данном случае нотариусом Игринского района Удмуртской Республики
заведено 3 наследственных дела.
Первое - после смерти
Якушева Ивана Петровича.
У наследодателя имелось
3 наследника по закону, все они приняли
наследство. Однако свидетельство о праве
на наследство в 1/3 доле каждому может
быть выдано только двум наследникам:
сыну - Якушеву Сергею Ивановичу и жене
- Корнеевой Маргарите Андреевне.
Третий наследник - мать наследодателя
Якушева Татьяна Николаевна умерла, поэтому
свидетельство о праве на наследство ей
выдать невозможно. Вместе с тем, поскольку
она фактически приняла наследство, причитающаяся
ей 1/3 доля в наследстве по первому наследственному
делу должна быть оставлена открытой.
Второе - после смерти Якушевой
Татьяны Николаевны.
Наследственное имущество, принадлежащее
Яковлевой Татьяне Николаевне, уже
состоит не из целого жилого дома, а
только из 1/3 доли в праве общей
собственности на этот жилой дом.
Получить свидетельство о праве на
наследство по завещанию после смерти
Якушевой Татьяны Николаевны может только
сын - Кучеренко Антон Викторович. Свидетельство
будет выдано ему на 1/2 долю от 1/3 доли в
праве общей собственности на дом, принадлежащей
Якушеву Ивану Петровичу, наследником
которого являлась его мать Якушева Татьяна
Николаевна, принявшая наследство, но
не оформившая своих наследственных прав.
1/2 доля от 1/3 доли в праве общей собственности на
дом, причитающаяся Беляевой Наталье Викторовне,
по второму наследственному делу должна
быть оставлена открытой, так как Беляева,
проживая в наследственном доме совместно
с наследодателем Якушевой Татьяной Николаевной,
фактически приняла наследство, но не
оформила своих наследственных прав.
Третье - после смерти Беляевой Натальи
Викторовны.
Данное наследственное
дело заведено по заявлению единственного ее
наследника - мужа Беляева Игоря Павловича.
Наследственное имущество, принадлежащее
Беляевой Наталье Викторовне, заключается
в 1/6 доле в праве общей собственности
на дом, принадлежащей Якушеву Ивану Петровичу,
наследником которого была его мать Якушева
Татьяна Николаевна, принявшая наследство,
но не оформившая своих наследственных
прав, а после ее смерти наследником по
завещанию являлась ее дочь Беляева Наталья
Викторовна, также принявшая наследство
после смерти матери, но не оформившая
свои наследственные права.
Всем трем делам присвоены отдельные номера, однако они объединены
вместе, и на общих корочках указаны номера
всех трех дел: "Наследственное дело
N 25/26/27 за 2009 год на имущество, оставшееся
после смерти Якушева Ивана Петровича,
умершего 01.02.08, Якушевой Татьяны Николаевны,
умершей 10.06.10, Беляевой Натальи Викторовны,
умершей 15.03.11."
В свидетельстве же о
праве на наследство, выданном по каждому
наследственному делу, указан номер именно этого наследственного
дела:
- в свидетельстве
о праве на наследство, выданном
после смерти Якушева Ивана
Петровича, - N 25;
- в свидетельстве
о праве на наследство, выданном
после смерти Якушевой Татьяны
Николаевны, - N 26;
- в свидетельстве
о праве на наследство, выданном
после смерти Беляевой Натальи
Викторовны, - N 2735.
Глава
2. Правовые последствия
принятия наследства
§ 1. Оформление наследственных
прав
Наследственные права
граждан оформляются путем выдачи свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве
на наследство выдается по месту открытия
наследства нотариусом или уполномоченным
в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие
должностным лицом. В настоящее время
в соответствии с действующим законодательством
правом выдачи свидетельств о праве на
наследство наделены только нотариусы.
Помимо общих положений об открытии наследства,
нотариусам при выдаче свидетельства
о праве на наследство необходимо учитывать
особенности оформления наследственных
прав в порядке наследственной трансмиссии,
принятия наследства наследником, не успевшим
при жизни оформить своих наследственных
прав и т.п.
Свидетельство выдается по заявлению наследника.
По желанию наследников свидетельство
может быть выдано всем наследникам вместе
или каждому наследнику в отдельности,
на все наследственное имущество в целом
или на его отдельные части36.
Личная явка наследника
для получения свидетельства о праве на наследство
не всегда обязательна. Если наследником
представлены все необходимые для выдачи
свидетельства о праве на наследство документы
и уплачена государственная пошлина (нотариальный
тариф), по его просьбе свидетельство может
быть выслано ему почтой. Такая просьба
выражается в отдельном заявлении наследника
либо в надписи на его заявлении о принятии
наследства.
Свидетельство о праве
на наследство может быть получено
представителем наследника по доверенности.
Доверенность на получение свидетельства о праве
на наследство должна быть оформлена наследником
в соответствии с требованиями ст. 185 ГК
РФ37.
В таком же порядке
выдается свидетельство и при
переходе выморочного имущества
в порядке наследования к Российской Федерации, ее субъектам
и муниципальным образованиям (ст. 1151 ГК
РФ), однако свидетельство на такое имущество
не может быть выдано ранее шести месяцев
со дня открытия наследства.
В отношении земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения следует иметь в виду, что согласно пп. 2 п. 2 ст. 80 Земельного
кодекса РФ38 такие участки поступают в фонд перераспределения
земель, если нет наследников ни по закону,
ни по завещанию, либо ни один из наследников
не принял наследство, либо все наследники
лишены завещателем наследства, либо наследник
отказался от наследства в пользу государства
или отказался от наследства без указания,
в пользу кого он отказывается от наследства.
Земли фонда перераспределения земель
в соответствии со ст. 18 ЗК РФ отнесены
к землям, являющимся собственностью субъекта
Российской Федерации. С учетом указанной
нормы орган исполнительной власти, уполномоченный
принимать в порядке наследования земельные
участки из земель сельскохозяйственного
назначения, определяется субъектом Российской
Федерации.
Следует также отметить,
что свидетельство о праве
на наследство недвижимого имущества
должно быть выдано не зависимо от того,
оформлено ли было надлежащим образом
право собственности наследодателя
на него.
Например, Первомайский районный суд города Ижевска
рассмотрел гражданское дело №2-815/2011 от
04 мая 2011 года по исковому заявлению Лебедева
А.И. к Администрации г. Ижевска о включении
жилого дома в наследственную массу.
Истец обратился в
суд с иском к ответчику
Администрации г. Ижевска о включении в состав наследственного имущества
после смерти своей матери, домовладение
с пристроем полезной площадью 42,2 кв.м.,
в том числе жилой площадью 35,.2 кв.м., навес,
стайку, баню с предбанником, навес, дровяник,
сооружения расположенные на земельном
участке площадью 426 кв.м.
Исковые требования мотивировал
тем, что его мама при жизни она являлась собственницей
дома с пристроем полезной площадью 42,2
кв.м., в том числе жилой площадью 35,2 кв.м.,
навеса, стайки, бани с предбанником, навеса,
дровяника, сооружений. Данное домовладение
с постройками расположено на земельном
участке площадью 426 кв.м., который находится
в муниципальной собственности. Наследниками
по закону на имущество, являются он
– Лебедев А.И., Калищук Г.И., Лебедев В.И.,
Лебедев И.И., Бадардинова В.И. После смерти
мамы истец обратился к нотариусу с заявлением
о принятии наследства, но в принятии наследства
было отказано, так как дом по вышеуказанному
адресу является самовольной постройкой,
в 2005 году старый дом снесен и в границах
старого дома возведен новый. Вновь возведенный
дом (самовольная постройка) не нарушает
права и охраняемые законом интересы третьих
лиц, не угрожает их жизни и здоровью, что
подтверждается актом согласования границ,
заключением санэпиднадзора и иными доказательствами.
После того как был возведен новый дом,
постройка не была узаконена, в связи с
чем он не имеет возможности вступить
в наследство.
Суд пришел к выводу, что отсутствие государственной
регистрации прав наследодателя на жилой
дом на день смерти, само по себе не может
являться основанием для невключения
этого имущества в состав наследства.
Согласно статье 1112 ГК
РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.
Учитывая изложенное,
суд решил исковые требования Лебедева А.И.
к Администрации г. Ижевска о включении
жилого дома в наследственную массу удовлетворить
и включить в наследственную массу, оставшийся
после смерти матери жилой дом общей площадью
28,5 кв. м., жилой площадью 25,3 кв. м. на земельном
участке площадью 429+/-7 кв. м39.
Далее следует подчеркнуть,
что получение свидетельства о праве на наследство
является правом, а не обязанностью наследника.
Наследник, принявший наследство, может
обратиться за получением свидетельства
о праве на наследство в любое время. На
его долю уже не может быть выдано свидетельство
о праве на наследство другим наследникам.
Каждый из наследников,
принявших наследство, представивший
все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе
требовать получение свидетельства на
причитающуюся ему долю, не дожидаясь,
когда другие наследники пожелают получить
свидетельство.
Для выдачи свидетельства
о праве на наследство нотариусу
представляются наследниками документы, подтверждающие время и место
открытия наследства, брачные, родственные
либо иные отношения с наследодателем
(например, доказательства факта нахождения
лица на иждивении наследодателя), если
имеет место наследование по закону, экземпляр
завещания (или его дубликат), если наследство
оформляется по завещанию.
Если кто-либо из наследников
не имеет возможности представить
доказательства, являющиеся основанием
для призвания к наследованию,
он может быть включен в круг наследников
на основании письменного заявления других наследников, принявших
наследство и подтвердивших свое родство
с наследодателем.
В процессе оформления наследственных
прав, в частности, при приеме заявления
о принятии наследства от наследника
по закону нотариус должен выяснить у
обратившегося наследника полный круг наследников
по закону, а при наследовании по завещанию
- установить лиц, имеющих право на обязательную
долю в наследстве. Об открывшемся наследстве
нотариус извещает наследников, местонахождение
которых ему известно.
На наследуемое имущество должны быть также
представлены доказательства его принадлежности
наследодателю на праве собственности.
Формы свидетельств о
праве на наследство утверждаются Министерством
юстиции РФ. Так, приказом Минюста
РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации
нотариальных действий, нотариальных
свидетельств и удостоверительных надписей
на сделках и свидетельствуемых документах"40 и т.д.................